рефераты бесплатно

МЕНЮ


Институт наследования по завещанию: история и современное правовое регулирование

исполнительного листа, суд надзорной инстанции исходил из того, что право

требования компенсации морального вреда неразрывно связано с личностью

потерпевшего и в соответствии со ст. 383, 1112 ГК РФ переход к другому лицу

таких прав не допускается даже на стадии исполнения решения.

С данным выводом суда согласиться нельзя.

В силу ст. 151 ГК РФ компенсация морального вреда взыскивается в

случае причинения гражданину морального вреда действиями, нарушающими его

личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину

другие нематериальные блага, а также в других случаях, предусмотренных

законом.

Действительно, право требовать взыскания компенсации морального вреда

связано с личностью потерпевшего и носит личный характер. Поэтому данное

право не входит в состав наследственного имущества и не может переходить по

наследству. Однако в том случае, когда истцу присуждена компенсация

морального вреда, но он умер, не успев получить ее, взысканная сумма

компенсации входит в состав наследственного имущества и может быть получена

его наследниками.[21]

Первый пункт ст. 1114 ГК в целом воспроизводит содержание ст. 528 ГК

РСФСР "Время открытия наследства": днем открытия наследства является день

смерти гражданина. Однако существенным следует признать дополнение,

привнесенное новым ГК, согласно которому "граждане, умершие в один и тот же

день, считаются в целях наследственного правопреемства умершими

одновременно и не наследуют друг после друга"; к наследованию призываются

наследники каждого из них.

В практике нередко возникают ситуации, когда граждане, являющиеся

наследниками друг после друга, умирают в разное время, но в пределах одного

календарного дня. Предположим, супруги погибают в авиакатастрофе. При этом

и у жены, и у мужа разный круг наследников (и у жены, и у мужа есть дети от

другого брака). Жена умирает в 0.50, а муж спустя 5 часов - в 5.50.

Унаследует ли муж имущество умершей ранее жены? Ведь от этого зависит

размер наследственной массы пережившего супруга. Раньше ответ явно не

следовал из норм ГК РСФСР 1964 г., и его приходилось выводить, исходя из

смысла содержания ст. 528. Теперь решение описанной ситуации сформулировано

в самом законе: муж и жена в нашем случае считаются умершими одновременно и

не наследуют друг после друга.

По-новому сформулирована статья, посвященная месту открытия

наследства. Так, если согласно ГК РСФСР 1964 г. местом открытия наследства

признавалось последнее постоянное место жительства наследодателя, а если

оно неизвестно - место нахождения имущества или его основной части (ст.

529), то в соответствии с положениями нового ГК местом открытия наследства

является последнее место жительства наследодателя. При этом установлено,

что "если последнее место жительства наследодателя, обладавшего имуществом

на территории Российской Федерации, неизвестно или находится за ее

пределами, местом открытия наследства в Российской Федерации признается

место нахождения такого наследственного имущества. Если такое

наследственное имущество находится в разных местах, местом открытия

наследства является место нахождения входящих в его состав недвижимого

имущества или наиболее ценной части недвижимого имущества, а при отсутствии

недвижимого имущества - место нахождения движимого имущества или его

наиболее ценной части" (ст. 1115). Как видим, прежняя норма ГК РСФСР

несколько изменена и существенно дополнена. Следует признать более верным

подход, закрепленный новым ГК, согласно которому в случае неизвестности

последнего места жительства наследодателя место открытия наследства

необходимо определять не по месту основной части имущества, а исходить из

того, какое имущество наиболее ценно. Хотя данная статья тоже не лишена

недостатков.

Институт места открытия наследства очень важен, так как именно по

месту открытия наследства подается заявление о принятии наследства или об

отказе от него нотариусу или уполномоченному должностному лицу ;

принимаются меры по охране наследственного имущества и управлению им.

Расширился и изменился круг субъектов, которые могут призываться к

наследованию. Норма ГК РСФСР, устанавливавшая возможность завещать

имущество, в частности, "отдельным государственным, кооперативным и другим

общественным организациям" (ст. 534), вряд ли соответствует требованиям

сегодняшнего времени. По нынешнему ГК наследниками могут выступать

граждане, юридические лица (существующие на день открытия наследства),

Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные

образования, иностранные государства и международные организации (ст.

1116). При этом наследниками по закону могут быть граждане и Российская

Федерация.

Особого внимания заслуживает ст. 1117 "Недостойные наследники".

Заметим, что в прежнем ГК название ее звучало иначе: "Граждане, не имеющие

права наследовать" (ст. 531 ГК РСФСР). В целом основания, по которым

наследник утрачивает право на наследство, сохранены. Однако нормы нового ГК

существенно уточнены. Напомним, что в соответствии со ст. 531 ГК РСФСР не

имели права "наследовать ни по закону, ни по завещанию граждане, которые

своими противозаконными действиями, направленными против наследодателя,

кого-либо из его наследников или против осуществления последней воли

наследодателя, выраженной в завещании, способствовали призванию их к

наследованию, если эти обстоятельства подтверждены в судебном порядке".

Следует отметить, что прежним законом характер противозаконных действий

граждан, которые привели к смерти наследодателя, не раскрывался. И нередко

возникающий в практике вопрос, возможно ли отстранение от наследования

гражданина, совершившего противозаконные действия по неосторожности,

разрешался путем применения положения, сформулированного в Постановлении

Пленума Верховного Суда РФ от 23 апреля 1991 года N 2 "О некоторых

вопросах, возникающих по делам о наследовании". В настоящее время подобное

положение закреплено в законе. Оно устанавливает: недостойными наследниками

признаются граждане, которые "своими умышленными противоправными

действиями... способствовали либо пытались способствовать призванию их

самих или других лиц к наследованию..." (ст. 1117 ГК РФ). Таким образом, не

признается недостойным наследник в случае, когда смерть наследодателя

явилась результатом противоправных действий наследника, совершенных по

неосторожности. Кроме того, в практике может возникнуть и другая ситуация.

Предположим, наследник покушался на жизнь наследодателя, но по не зависящим

от него обстоятельствам смерть последнего не наступила. Спустя некоторое

время наследодатель, простив наследника, опять составляет завещание в его

пользу. Будет ли такой наследник отстранен от наследования? Прежний закон

оставлял открытым данный вопрос. Сейчас эта неясность устранена. Согласно

ст. 1117 ГК РФ "граждане, которым наследодатель после утраты ими права

наследования завещал имущество, вправе наследовать это имущество".

Гражданка Л. подала иск к своему брату В. о признании его недостойным

наследником. т.к. два года назад В. чуть не убил свого отца И. к заявлению

был приобщен приговор суда. И. и его сын В. после совместного распития

спиртных напитков повздорили отец кинул в сына пустым стаканом после чего

В. схватил нож и ударил свого отца в бок. Но увидев кровь бросил нож и

вызвал скорую помощь. По приговору суда В. был осужден на два года условно

за причинение тяжкого вреда здоровью.

Суд в иске Л. отказал т.к. при рассмотрение дела в суд было представлено

завещание И. в котором он оставлял Ѕ кв. и автомобиль москвич своему сыну

В., а Ѕ кв. и земельный участок дочери Л. а т.к. завещание было составлено

И. по прошествие года после указанных выше событий. То в соответствие со

ст.1117 В. не может быть признан недостойным наследником[22]

Два других основания для исключения граждан из числа наследников

практически не изменились. Во-первых, "не наследуют по закону родители

после детей, в отношении которых родители были в судебном порядке лишены

родительских прав и не восстановлены в этих правах ко дню открытия

наследства" (абз. 2 п. 1 ст. 1117 ГК РФ). Во-вторых, "по требованию

заинтересованного лица суд отстраняет от наследования по закону граждан,

злостно уклонявшихся от выполнения лежавших на них в силу закона

обязанностей по содержанию наследодателя". Важным дополнением являются

положения п. 4 и 5 ст. 1117 ГК РФ, согласно которым правила о недостойных

наследниках распространяются на наследников, имеющих право на обязательную

долю в наследстве, а также применяются к завещательному отказу.

Нормы о наследовании по завещанию значительно конкретизированы и

дополнены в новом ГК. Так, важно уточнение о том, что "совершение завещания

через представителя не допускается" (п. 3 ст. 1118 ГК РФ), а также

установление запрета совершения завещания двумя или более гражданами (п. 4

ст. 1118 ГК РФ). Особо следует сказать о сформулированном в ст. 1119 ГК РФ

принципе свободы завещания, который дает возможность наследодателю "по

своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить

доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или

всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения", а также

включить в завещание иные распоряжения, предусмотренные ГК РФ, о

наследовании, отменить или изменить совершенное завещание. Свобода

завещания выражается также и в том, что согласно ст. 1120 ГК РФ завещатель

вправе распорядиться в завещании любым имуществом, в том числе и тем,

которое приобретет в будущем.

Новеллой является статья 1122 ГК, регулирующая доли наследников в

завещанном имуществе, а также статья 1123 о тайне завещания, содержащая

положение, позволяющее завещателю в случае нарушения тайны завещания

потребовать компенсацию морального вреда.

Несомненный интерес вызывают статьи ГК РФ, посвященные форме

завещания. Несмотря на то что закон по-прежнему исходит из общего правила,

согласно которому наследовать по завещанию можно только при наличии

документа, имеющего нотариальную форму (ст. 1124 ГК РФ), вводится немало

новых положений.

Во-первых, конкретизируются способы написания завещания. Так, в

соответствии со ст. 1125 ГК при написании или записи завещания могут быть

использованы технические средства (ЭВМ, пишущая машинка и др.), хотя это и

не освобождает наследодателя от обязанности собственноручно поставить свою

подпись. Кроме того, при составлении и нотариальном удостоверении завещания

по желанию завещателя может присутствовать свидетель (п. 4 ст. 1125 ГК РФ).

Однако не любое лицо может выступать в роли свидетеля. Так, не могут быть

свидетелями: нотариус или другое удостоверяющее завещание лицо; лицо, в

пользу которого составлено завещание или сделан завещательный отказ, супруг

такого лица, его дети и родители; граждане, не обладающие дееспособностью в

полном объеме; неграмотные; граждане с такими физическими недостатками,

которые явно не позволяют им в полной мере осознавать существо

происходящего; лица, не владеющие в достаточной степени языком, на котором

составлено завещание, за исключением случая, когда составляется закрытое

завещание (п. 2 ст. 1124 ГК).

Во-вторых, законом допускается составление так называемого закрытого

завещания (ст. 1126 ГК РФ), которое дает возможность наследодателю

исключить опасность того, что о его воле узнают третьи лица, даже нотариус.

Сущность закрытого завещания состоит в следующем. Наследодатель пишет

завещание, помещает его в конверт, заклеивает и передает нотариусу в

присутствии двух свидетелей, которые ставят на конверте свои подписи. После

этого конверт в присутствии тех же свидетелей запечатывается нотариусом в

другой конверт и удостоверяется им в соответствии с правилами,

предусмотренными п. 3 ст. 1126 ГК. После смерти наследодателя нотариус не

позднее чем через пятнадцать дней со дня представления свидетельства о

смерти лица вскрывает конверт с завещанием в присутствии не менее чем двух

свидетелей и пожелавших при этом присутствовать заинтересованных лиц из

числа наследников по закону. Текст завещания оглашается нотариусом, после

чего нотариус составляет и вместе со свидетелями подписывает протокол,

удостоверяющий вскрытие конверта с завещанием и содержащий полный текст

завещания.

Следует отметить, что при составлении закрытого завещания необходимо

выполнить одно важное закрепленное законом требование. В соответствии со

ст. 1126 ГК "закрытое завещание должно быть собственноручно написано и

подписано завещателем. Несоблюдение этих правил влечет за собой

недействительность завещания". Таким образом, исключается возможность

написать завещание путем использования ЭВМ, пишущей машинки или записи на

аудио- или видеопленку. По моему мнению, это в определенной степени

ограничивает свободу завещателя, который по каким-то причинам (например, в

силу неграмотности или физического недостатка) не в состоянии составить

завещание собственноручно.

В-третьих, в предусмотренных законом случаях возможно составление

завещания в простой письменной форме. Речь идет о его составлении в

чрезвычайных обстоятельствах (например, в случаях стихийных бедствий).

Согласно ст. 1129 ГК гражданин, который находится в положении, явно

угрожающем его жизни, и в силу сложившихся чрезвычайных обстоятельств лишен

возможности совершить завещание обычным способом (путем составления

завещания в нотариальной форме), может изложить последнюю волю в отношении

своего имущества в простой письменной форме. Однако для признания такого

документа завещанием, влекущим юридические последствия после смерти

завещателя, необходимо соблюдение ряда условий:

- документ, из содержания которого следует, что он представляет собой

завещание, должен быть собственноручно написан и подписан гражданином;

- указанный документ должен быть составлен в присутствии двух

свидетелей;

- документ имеет силу завещания, если смерть наследодателя наступила

во время чрезвычайных обстоятельств или в течение одного месяца после

прекращения этих обстоятельств.

- исполнение завещания возможно лишь при условии подтверждения судом

по требованию заинтересованных лиц факта совершения завещания в

чрезвычайных обстоятельствах (в пределах срока, установленного для принятия

наследства).

Таким образом, процедура составления завещания в чрезвычайных

обстоятельствах, а также признания данного факта судом достаточно сложна.

Кроме того, непонятно, как заинтересованные лица, по требованию которых суд

рассматривает дело, узнают о составлении завещания при чрезвычайных

обстоятельствах и каким образом искать свидетелей, присутствовавших при

составлении завещания наследодателем.

Новеллой является установленный новым ГК правовой режим наследования

денежных средств в банках. Специфика наследования этой категории имущества

состояла и состоит в упрощенном порядке оформления завещательного

распоряжения, для действительности которого достаточно удостоверения

работником банка, а нотариального удостоверения не требуется. Однако

отличие состоит в том, что если в соответствии со ст. 561 ГК РСФСР 1964 г.

вклад не входил в состав наследственной массы и на него не распространялись

правила об обязательной доле, то по нынешнему ГК права на денежные

средства, в отношении которых в банке (при этом неважно в каком) совершено

завещательное распоряжение, наоборот, входят в состав наследства и

наследуются на общих основаниях (ст. 1128). Таким образом, новые правила в

большей степени ограничивают свободу распоряжения денежными средствами в

банке по сравнению с прежним законодательством.

Анализируя нормы о завещании, нельзя обойти вниманием ст. 1131 ГК РФ

"Недействительность завещания". В ней, в частности, закрепляется важное

положение, в соответствии с которым "не могут служить основанием

недействительности завещания описки и другие незначительные нарушения

порядка его составления, подписания или удостоверения, если судом

установлено, что они никак не влияют на понимание волеизъявления

завещателя". Прежний ГК РСФСР не содержал подобных правил.

Одними из основных нововведений, привнесенных ГК РФ, следует признать

нормы, посвященные наследованию по закону. ГК РСФСР 1964 г. предусматривал

две очереди наследников по закону. В первую очередь наследовали дети,

супруг, родители наследодателя; во вторую - братья и сестры, дед и бабка. В

соответствии с Федеральным законом РФ от 14 мая 2001 года N 51-ФЗ

количество очередей увеличилось до четырех. Так, в третью очередь

наследовали братья и сестры родителей умершего (дяди и тети наследодателя),

а в четвертую - прадеды и прабабки умершего. Новый закон пошел еще дальше,

установив восемь очередей наследников по закону. К наследованию в качестве

наследников пятой очереди призываются дети родных племянников и племянниц

наследодателя (двоюродные внуки и внучки) и родные братья и сестры его

дедушек и бабушек (двоюродные дедушки и бабушки). К наследникам шестой

очереди относятся дети двоюродных внуков и внучек наследодателя (двоюродные

правнуки и правнучки), дети его двоюродных братьев и сестер (двоюродные

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.