рефераты бесплатно

МЕНЮ


Шпоры. Гражданское право. Государственный экзамен

транспортное средство и услуги по управлению им и его технической

эксплуатации, поэтому такой договор имеет признаки смешанного договора.

Договор аренды транспортного средства с экипажем должен быть заключен в

письменной форме независимо от его срока.

Регистрации договора аренды транспортного средства не требуется независимо

от того, относится ли такое транспортное средство к недвижимому имуществу.

В отличие от общих правил о договоре аренды, на арендодателе по договору

аренды транспортного средства с экипажем лежит обязанность проводить как

капитальный, так и текущий ремонт сданного в аренду транспортного средства.

Хотя члены экипажа являются работниками арендодателя, они обязаны

выполнять распоряжения не только арендодателя, но и арендатора.

Распоряжения арендодателя обязательны для исполнения членами экипажа, если

они касаются технической эксплуатации транспортного средства, а

распоряжения арендатора — если они касаются ; коммерческой эксплуатации

транспортного средства.

По общему правилу, расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией

транспортного средства, несет арендатор. Это правило является диспозитивным

и может быть изменено договором.

В случае гибели или повреждения арендованного транспортного средства

арендатор обязан возместить арендодателю причиненным убытки, если

арендодатель докажет, что гибель или повреждение] транспортного средства

произошли по обстоятельствам, за которые арендатор отвечает в соответствии

с законом или договором аренды.

По договору аренды транспортного средства с экипажем арендодатель

действиями своих работников (членов экипажа) осуществляет] деятельность по

управлению транспортным средством, являясь вместе! с тем собственником

самого транспортного средства, поэтому именно! он считается владельцем

источника повышенной опасности и несет ответственность за причиненный

третьим лицам вред. Возложение ответственности на арендатора лишь при

доказанности его вины подчеркивает, что арендатор не рассматривается в

качестве владельца источника повышенной опасности, поскольку

ответственность последнего наступает независимо от его вины.

В отличие от договора аренды транспортного средства с экипажем, договор

аренды транспортного средства без экипажа является классическим договором

аренды, имеющим специальный объект, — транспортное средство.

На арендаторе по договору аренды транспортного средства без экипажа лежит

обязанность выполнять не только текущий, но и капитальный ремонт объекта

аренды.

Управление транспортным средством и его эксплуатация осуществляются

арендатором, поэтому в договоре данного вида он, в отличие I от арендатора

по договору аренды транспортного средства с экипажем, является владельцем

источника повышенной опасности с соответствующими последствиями.

62. Договор бытового подряда

В качестве подрядчика по договору бытового подряда выступает специальный

субъект — лицо, осуществляющее соответствующую предпринимательскую

деятельность. Заказчиком по договору бытового подряда может быть только

гражданин. Предмет бытового подряда — работа, предназначенная удовлетворять

бытовые или другие личные потребности заказчика. Договор бытового подряда

является публичным договором. К отношениям по договору бытового подряда

субсидиарно применяются Закон «О защите прав потребителей» и иные правовые

акты, принятые в соответствии с ним.

Условие договора бытового подряда об оказании заказчику навязанной

подрядчиком работы или услуги является ничтожным.

Требование подрядчика об оплате работы или услуги, не предусмотренной

договором, не подлежит удовлетворению.

Если заказчику не предоставляется необходимая информация о предлагаемой

работе, у заказчика возникает право на расторжение договора и возмещение

убытков.

Бремя доказывания того, что договор не был бы заключен при наличии

необходимой и достоверной информации, лежит на заказчике.

Если работа по договору бытового подряда выполняется из материала

подрядчика, материал оплачивается заказчиком при заключении договора

полностью или в части, указанной в договоре, с окончательным расчетом при

получении заказчиком выполненной подрядчиком работы. Изменение после

заключения договора бытового подряда цены предоставленного подрядчиком

материала не влечет перерасчета.

Подрядные работы для государственных нужд

Подрядные строительные, проектные и изыскательские работы, предназначенные

для удовлетворения потребностей Российской Федерации или ее субъекта и

финансируемые за счет средств соответствующих бюджетов и внебюджетных

источников, осуществляются на основе государственного контракта на

выполнение подрядных работ для государственных нужд.

По государственному контракту на выполнение подрядных работ для

государственных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные

и другие связанные со строительством и ремонтом объектов производственного

и непроизводственного характера работы и передать их государственному

заказчику, а государственный заказчик — принять выполненные работы и

оплатить их или обеспечить их оплату.

Помимо ГК отношения, возникающие в связи с заключением государственного

контракта на выполнение работ для государственных нужд, регулируются

Федеральным законом «О поставках продукции для федеральных государственных

нужд», Основными положениями порядка заключения и исполнения

государственных контрактов (до говоров подряда) на строительство объектов

для федеральных государственных нужд в Российской Федерации, утвержденными

постановлением Правительства РФ от 14 августа 1993 г. № 812, Временным

положением о финансировании и кредитовании капитального строительства на

территории Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства

РФ от 21 марта 1994 г. № 220, а также Положением о проведении

государственной экспертизы и утверждении градостроительной, предпроектной и

проектной документации в Российской Федерации, утвержденным постановлением

Правительства РФ от 27 декабря 2000 г. № 1008.

В роли государственного заказчика выступают уполномоченные государственные

органы, а в роли подрядчика — субъекты предпринимательской деятельности,

имеющие соответствующую лицензию и признанные победителями подрядных

торгов.

63. Договор строительного подряда

По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный

договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо

выполнить иные строительные работы, а заказчик — создать подрядчику

необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить

обусловленную цену.

Предметом договора строительного подряда является выполнение подрядчиком

строительных, а также монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно

связанных со строящимся объектом работ. Подрядчиком по договору

строительного подряда является субъект предпринимательской деятельности,

имеющий соответствующую лицензию. Помимо обычных обязанностей, свойственных

договору подряда, в договоре строительного подряда заказчик, по общему

правилу, также принимает на себя обязанность создать подрядчику необходимые

условия для выполнения работ.

При выполнении договора строительного подряда обязательно наличие

технической документации и сметы, определяющей цену работ по такому

договору. Состав и содержание технической документации, а также определение

срока ее предоставления и стороны, обязанной предоставить техническую

документацию, являются существенными условиями договора строительного

подряда, при отсутствии которых договор признается незаключенным.

Риск случайной гибели или случайного повреждения объекта строительства,

составляющего предмет договора строительного подряда, до приемки этого

объекта заказчиком несет подрядчик. Если объект строительства до его

приемки заказчиком погиб или поврежден вследствие недоброкачественности

предоставленного заказчиком материала (деталей, конструкций) или

оборудования либо исполнения ошибочных указаний заказчика, подрядчик вправе

требовать латы всей предусмотренной сметой стоимости работ при условии, что

он своевременно предупредил заказчика о возможных неблагоприятных

последствиях.

Если заказчик нарушил срок приемки предмета договора, на него переносится

риск случайной гибели предмета договора или его случайного повреждения, что

дает подрядчику право на возмещение причиненных просрочкой убытков. Участие

в приемке результата работ представителей государственных органов и органов

местного самоуправления необходимо лишь в случаях, предусмотренных

законодательством.

Презюмируется ответственность подрядчика за любые отступления от

технической документации, в том числе и мелкие. Однако от ответственности

за мелкие отступления от технической документации подрядчик освобождается,

если докажет отсутствие их влияния на результаты строительства.

Если гарантийный срок на результаты работ по договору подряда установлен

законом, то договором он может быть изменен только в сторону его

увеличения. Соглашение об уменьшении гарантийного срока по сравнению с

предусмотренным законом ничтожно. Подрядчик освобождается от

ответственности за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока,

если докажет наличие причинной связи между ними и нормальным износом

объекта, неправильной его эксплуатацией или неправильностью инструкций по

его эксплуатации, разработанных самим заказчиком или третьими лицами по его

поручению.

Обязанность подрядчика по устранению недостатков, за которые он не несет

ответственности, может возникнуть лишь в случае, если это специально

предусмотрено договором.

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ

подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика

разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские

работы, а заказчик — принять и оплатить их результат.

Предмет договора подряда на выполнение проектных работ — разработка

технической документации. Стороны этого договора — проектировщик и

заказчик.

Предмет договора подряда на выполнение изыскательских работ — результат

таких работ. Стороны договора — изыскатель и заказчик.

Одной из обязанностей заказчика по договору на выполнение проектных работ

является передача проектировщику данных, необходимых для составления

технической документации. Исполнение этой обязанности может быть возложено

заказчиком на самого проектировщика. В этом случае подготовленное

проектировщиком задание подлежит утверждению заказчиком.

Подрядчик по договору подряда на выполнение проектных и изыскательских

работ обязан: выполнять работы в соответствии с заданием и иными исходными

данными на проектирование и договором; согласовывать готовую техническую

документацию с заказчиком, а при необходимости вместе с заказчиком — с

компетентными государственными органами и органами местного самоуправления;

передать заказчику готовую техническую документацию и результаты

изыскательских работ.

Информация технической документации носит конфиденциальный характер и

может быть передана проектировщиком третьим лицам только с согласия

заказчика.

64. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских

и технологических работ

Предмет договора на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) —

проведение научного исследования. Предмет договора на выполнение опытно-

конструкторских работ (ОКР) — разработка образца нового изделия и

конструкторской документации на него. Предмет договора на выполнение

технологических работ (ТР) — разработка новой технологии. Стороны этих

договоров — заказчик и исполнитель.

В силу не поддающегося точному прогнозированию исхода этих работ риск

случайной невозможности их исполнения, по общему правилу, возлагается на

заказчика.

В силу специфики НИР как вида работ, в которых личность исполнителя имеет

наиболее важное значение для заказчика, ГК устанавливает принцип личного

выполнения НИР ее исполнителем. Отступление от этого правила допускается

лишь с согласия заказчика.

Для выполнения ОКР и ТР личность исполнителя не столь значима, как для

НИР, поэтому привлечение третьих лиц к выполнению ОКР и ТР допустимо, если

в договоре не установлен запрет на такое привлечение.

Пределы и условия использования результатов НИР, ОКР и ТР определяются

договором на их выполнение. По общему правилу, исполнитель работ вправе

использовать полученные результаты только для собственных нужд.

В договорах на выполнение НИР, ОКР и ТР исполнитель обязан выполнить

работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и

передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок, а

заказчик — принять результаты выполненных работ и оплатить их.

Риск заказчика НИР состоит в том, что если в ходе научно-исследовательских

работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие

обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить

стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить

предусмотренные договором на выполнение научно-исследовательских работ

результаты, но не свыше соответствующей части цены работ, указанной в

договоре.

Риск заказчика ОКР и ТР состоит в том, что если в ходе опытно-

конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не по вине

исполнителя невозможность или нецелесообразность их продолжения, заказчик

обязан оплатить понесенные исполнителем затраты.

65. Обязательства вследствие неосновательного обогащения

Под неосновательным обогащением как действием понимается приобретение или

сбережение имущества без установленных законом, иными правовыми актами или

сделкой оснований одним лицом (приобретателем) за счет другого лица

(потерпевшего).

Термин «неосновательное обогащение» применяется и для обозначения

результата этого действия, т.е. как само неосновательно приобретенное или

сбереженное имущество.

Согласно п. 1 ст. 1102 ГК, такое имущество должно быть возвращено

потерпевшему приобретателем, за исключением случаев, предусмотренных ст.

1109 ГК. В отличие от обязательств из причинения вреда, обязанность

возвратить неосновательное обогащение возникает независимо от того, явилось

ли оно результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего,

третьих лиц или произошло помимо их воли.

Статья 1109 ГК содержит перечень изъятий из общего принципа обязательности

возврата неосновательного обогащения. В частности, не подлежит возврату в

качестве неосновательного обогащения I имущество, предоставленное во

исполнение несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что

потерпевший знал об отсутствии обязательства либо предоставил имущество в

целях благотворительности.

66. Договор займа

По договору займа одна сторона (заимодавец) передает в собственность

другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми

признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег

(сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода

и качества. Договор займа считается заключенным с момента передачи денег

или других вещей. + Договор займа реальный, односторонне-обязываюший и, по

общему правилу, возмездный. Стороны договора — заимодавец и заемщик.

Заемщиком и заимодавцем могут быть любые лица, в том числе Российская

Федерация, ее субъекты и муниципальные образования.» Предмет договора займа

— деньги или другие веши, определяемые родовыми признаками. Обязанность

заемщика состоит в возврате суммы займа и, если договор займа возмездный, —

уплате процентов.* Согласно ст. 1 Закона «О валютном регулировании и

валютном контроле» заем денежных средств в иностранной валюте (за

исключением займа в форме финансового кредита на срок не более 180 дней

является валютной операцией, связанной с движением капитала, и 1

осуществляется в порядке, устанавливаемом Центральным банком! РФ. Заемные

операции в иностранной валюте осуществляются через уполномоченные банки,

имеющие лицензии на право совершения операций с иностранной валютой.

Договор займа между гражданами должен быть заключен в письменной форме,

если его сумма превышает не менее чем в десять раз установленный законом

минимальный размер оплаты труда, а в случае, когда заимодавцем является

юридическое лицо, — независимо от суммы.

Расписка или иной документ, которые могут быть выданы в подтверждение

получения займа, не являются письменной формой договора займа, а лишь

служат доказательством его заключения и условий.

Срок возврата суммы займа не относится к числу существенных условий

договора займа. Досрочный возврат займа по возмездному договору займа

допустим лишь с согласия заемщика, а в безвозмездном договоре займа —

предполагается допустимым. Досрочный возврат суммы займа по возмездному

договору порождает у заимодавца право требовать возмещения упущенной выгоды

в виде недополученных вследствие досрочного возврата суммы займа процентов.

Проценты за просрочку возврата суммы займа уплачиваются наряду с

процентами за пользование денежными средствами по договору займа.

Оспаривание договора займа по безденежности означает доказывание того, что

в отношении всей или части суммы займа договор не был заключен, поскольку

договор займа считается заключенным лишь с момента передачи заемщику суммы

займа.

Кредитный договор

По кредитному договору банк или иная кредитная организация (кредитор)

обязуются предоставить денежные средства (кредит) заемщику в размере и на

условиях, предусмотренных договором, а заемщик — возвратить полученную

денежную сумму и уплатить проценты на нее.

Кредитный договор консенсуальный, возмездный и двусторонне-обязывающий. В

отличие от обычного договора займа, предметом кредитного договора могут

быть только денежные средства. Стороны этого договора — кредитор и заемщик.

Кредитором может быть только банк или иная кредитная организация, имеющая

лицензию Центрального банка РФ на совершение банковских операций.

В отличие от обычного договора займа, письменная форма кредитного договора

необходима независимо от суммы кредита и правового статуса заемщика.

Несоблюдение письменной формы кредитного договора влечет его ничтожность.

67. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и

недееспособными

Полное или частичное несовпадение в одном лице причинителя вреда и

ответственного за вред происходит в случае причинения вреда

несовершеннолетними. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим

четырнадцати лет (малолетним), отвечают его родители (усыновители) или

опекуны, если не докажут, что вред возник не по их вине.

Если малолетний, нуждающийся в опеке, находился в соответствующем

воспитательном, лечебном учреждении, учреждении социальной защиты населения

или другом аналогичном учреждении, которое в силу закона является его

опекуном, это учреждение обязано возместить вред, причиненный малолетним,

если не докажет, что вред возник не по вине учреждения.

Если малолетний причинил вред в то время, когда находился под надзором

образовательного, воспитательного, лечебного или иного учреждения,

обязанного осуществлять за ним надзор, либо лица, осуществлявшего надзор на

основании договора, это учреждение или лицо отвечает за вред, если не

докажет, что вред возник не по его вине в надзоре за малолетним.

Несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет

самостоятельно несут ответственность за причиненный вред на общих

основаниях. Если у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для

возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей

части его родителями (усыновителями) или попечителем, если они не докажут,

что вред возник не по их вине. Аналогичное правило применяется в отношении

ответственности соответствующего воспитательного или лечебного учреждения,

учреждения социальной защиты населения или другого аналогичного учреждения

— попечителя такого несовершеннолетнего. Обязанность родителей

(усыновителей), попечителя и соответствующего учреждения по возмещению

вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до

восемнадцати лет, прекращается по достижении причинившим вред

совершеннолетия либо в случаях, когда у него до достижения совершеннолетия

появились доходы или иное имущество, достаточные для возмещения вреда, либо

когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.

Сходная структура ответственности возникает и в случае причинения вреда

гражданином, признанным недееспособным: вред, причиненный таким

гражданином, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять

за ним надзор, если они не докажут, что вред возник не по их вине. По-иному

решен в ГК вопрос об ответственности за вред, причиненный гражданином,

ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными

напитками или наркотическими средствами: он сам обязан возместить

причиненный им вред.

Если вред причинен дееспособным гражданином, находившимся в момент

причинения вреда в таком состоянии, когда он не мог понимать значения своих

действий или, руководить ими, ответственность за причиненый вред не

наступает. Исключение из этого общего правила возможно, если вред причинен

жизни или здоровью потерпевшего. В этом случае суд может (но не обязан) с

учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также

других обстоятельств возложить обязанность по возмещению вреда полностью

или частично на причинителя вреда. Освобождение от ответственности не

наступает, если причинитель вреда сам привел себя в состояние, в котором не

мог понимать значения своих действий или руководить ими, употреблением

спиртных напитков, наркотических средств или иным способом.

Возможна ситуация, когда вред причинен лицом, которое не могло понимать

значения своих действий или руководить ими вследствие психического

расстройства, но решения суда о признании его недееспособным не было. В

таком случае обязанность возместить вред может быть возложена судом на

проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных супруга, родителей,

совершеннолетних детей. Ответственность может быть возложена на

перечисленных лиц при условии, что они знали о психическом расстройстве

причинителя вреда, но не ставили вопрос о признании его недееспособным.

68. Договор финансирования под уступку денежного требования

По договору финансирования под уступку денежного требования одна сторона

(финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту)

денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к

третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров,

выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или

обязуется уступит! финансовому агенту это денежное требование. Этот договор

именуется также договором факторинга.

Договора факторинга возмездный и может быть как реальным, так и

консенсуальным. По общему правилу, цель факторинга заключается! в получении

клиентом денежных средств в обмен на уступаемое им право требования.

В качестве финансового агента могут выступать банки и иные кредитные

организации, а также другие коммерческие организации, имеющие специальную

лицензию на деятельность такого рода. Клиентом по договору факторинга может

быть любое лицо.

Предмет договора факторинга — денежное требование, уступаемое в целях

получения финансирования. Это может быть как существующее требование, т.е.

требование, срок платежа по которому уже наступил, так и будущее

требование, т.е. право на получение денежных средств, которое возникнет в

будущем. Существующее требование должно быть определено в договоре таким

образом, который позволяет идентифицировать это требование уже в момент

заключения договора, а будущее требование — не позднее, чем в момент его

возникновения. Отсутствие такой определенности влечет признание договора

факторинга незаключенным.

Момент перехода будущего требования определен в п. 2 ст. 826 ГК: такое

требование считается перешедшим к финансовому агенту! после того, как

возникло само право на получение с должника денежных средств, являющихся

предметом договора.

Если уступка денежного требования обусловлена определенным событием, она

вступает в силу после наступления этого события. При этом в каком-либо

дополнительном оформлении уступки денежного! требования нет необходимости.

Форма договора факторинга определяется правилами ст. 389 ГК. Поскольку

денежное требование, передаваемое по договору факторинга, практически во

всех случаях вытекает из сделки, для которой обязательна письменная форма,

то и сам договор факторинга должен быть заключен в письменной форме

(простой или квалифицированной), а в установленных законом случаях подлежит

государственной регистрации.

Клиент несет перед финансовым агентом ответственность за действительность

уступаемого денежного требования, если договором факторинга не

предусмотрено иное. Денежное требование признается действительным, если

одновременно выполняются следующие условия: клиент обладает правом на его

передачу; в момент уступки требования ему не известны какие-либо

обстоятельства, вследствие которых должник вправе не исполнять уступаемое

требование. За неисполнение или ненадлежащее исполнение должником

переданного требования клиент перед финансовым агентом не отвечает, если

договором факторинга не предусмотрено иное.

Обязанность должника в договоре факторинга произвести платеж финансовому

агенту наступает лишь при условии, что он получил от клиента либо от

финансового агента письменное уведомление об уступке денежного требования

данному финансовому агенту и в уведомлении определено подлежащее исполнению

денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть

произведен платеж.

69. Договор простого товарищества

По договору простого товарищества (договору о совместной деятельности)

двое или несколько лиц (товарищей) обязуются соединить свои вклады и

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения

прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели.

Договор простого товарищества является консенсуальным.

Стороны договора именуются товарищами. Необходимыми признаками договора

простого товарищества являются наличие у товарищей совместной правомерной

цели и объединение ими своих вкладов , и усилий для ее достижения.

По общему правилу, товарищами могут быть любые лица с учетом их

правоспособности, а если совместная цель состоит в предпринимательской

деятельности, — только индивидуальные предприниматели и коммерческие

организации.

При отсутствии иного соглашения и явного неравенства вкладов товарищей их

вклады предполагаются равными. Как правило, товарищи несут расходы и

убытки, связанные с совместной деятельностью, а также распределяют прибыль

пропорционально размерам их вкладов. Ни один из товарищей не может быть

полностью освобожден от обязанности частичного покрытия расходов и убытков.

При ведении общих дел каждый товарищ вправе действовать от имени всех

товарищей, если договором простого товарищества не установлено, что дела

ведутся отдельными участниками либо совместно всеми участниками договора

простого товарищества. При совместном ведении дел для совершения каждой

сделки требуется согласие всех {товарищей. Решения, касающиеся общих дел

товарищей, принимаются товарищами по общему согласию, если иное не

предусмотрено договором простого товарищества.

По договору простого товарищества, не связанному с предпринимательской

деятельностью, ответственность товарищей по общим договорным обязательствам

является долевой, а по общим внедоговорным обязательствам (причинение

вреда, неосновательное обогащение) — солидарной. По договору простого

товарищества, связанному с предпринимательской деятельностью,

ответственность товарищей всегда является солидарной.

Право товарищей на односторонний отказ от участия в бессрочном договоре

простого товарищества не подлежит ограничениям. В отличие от бессрочного

договора простого товарищества такой договор, заключенный с указанием

срока, не может быть расторгнут товарищем в одностороннем порядке. При

наличии уважительных причин срочный договор простого товарищества может

быть расторгнут судом с возложением на расторгающего договор товарища

обязанности возместить причиненный им реальный ущерб.

Договором простого товарищества может быть предусмотрено, что его

существование не раскрывается для третьих лиц.

Такое товарищество называется негласным. Поскольку для третьих лиц наличие

негласного товарищества неизвестно, в отношениях с такими лицами участник

негласного товарищества не вправе ссылаться на существование товарищества и

несет ответственность перед третьими лицами самостоятельно, приобретая

право требования к остальным товарищам о частичном возмещении понесенных

расходов и убытков.

70. Договор коммерческой концессии

По договору коммерческой концессии одна сторона (правообладатель)

обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на

срок или без указания срока право использовать в предпринимательской

деятельности пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих

правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или)

коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую

информацию, а также на другие объекты исключительных прав — товарный знак,

знак обслуживания и т.д.

Договор коммерческой концессии консенсуальный, возмездный, двусторонне-

обязываюший. Стороны договора — правообладатель и пользователь —

индивидуальные предприниматели и коммерческие организации. Предмет договора

— комплекс принадлежащих правообладателю исключительных прав и иных благ.

Целью договора коммерческой концессии является использование комплекса

исключительных прав в предпринимательской деятельности пользователя.

Существенное условие договора коммерческой концессии — объем использования

предмета коммерческой концессии.

Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной форме.

Несоблюдение письменной формы договора влечет его недействительность. Такой

договор считается ничтожным. Договор коммерческой концессии регистрируется

органом, осуществившим регистрацию юридического лица или индивидуального

предпринимателя, выступающего по договору в качестве правообладателя.

Договор коммерческой концессии на использование объекта, охраняемого в

соответствии с патентным законодательством, подлежит регистрации также в

федеральном органе исполнительной власти в области патентов и товарных

знаков. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.

Право передачи предмета концессии в субконцессию возникает у пользователя

лишь в том случае, если это предусмотрено договором концессии. Договор

коммерческой субконцессии следует судьбе основного договора концессии,

кроме случая, предусмотренного в п. 3 ст. 1029 ГК, согласно которому при

досрочном прекращении договора концессии правообладатель занимает место

вторичного правообладателя в договоре субконцессии.

Порядок выплаты вознаграждения правообладателю определяется договором

коммерческой концессии.

Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым к

пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг),

продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору

коммерческой концессии. По требованиям, предъявляемым к пользователю как

изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает

солидарно с пользователем.

Изменение правообладателем своего фирменного наименования или

коммерческого обозначения влечет соответствующее изменение предмета

договора коммерческой концессии, но не прекращает такой договор. В этом

случае пользователь вправе потребовать расторжения договора и возмещения

убытков.

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.