рефераты бесплатно

МЕНЮ


Иск в гражданском процессе: теория и практика

лица, или установленного правопорядка, вынуждает это лицо обратиться к

третьему, беспристрастному лицу, которое должно рассудить спорящих.

Таким образом, суд и стороны как соотносительные, сопрягающиеся

понятия присущи только исковой форме процесса, когда наличие одной стороны

предполагает существование другой, выполняющей противоположную функцию[18].

Противоположность интересов по поводу одного и того же объекта всегда

означает спорное состояние, как самого объекта, так и претендующих на него

субъектов. Однако особое производство отличается от искового отсутствием

спора о праве и, как следствие этого, отсутствием спорящих сторон с

противоположными юридическими интересами. Кроме того, в особом производстве

нет и третьих лиц, как заявляющих самостоятельные требования на предмет

спора, так и не заявляющих таковых. В связи с этим, дело возбуждается

заявителем, а не истцом. Вторым участником особого судопроизводства может

быть заинтересованное лицо (лица), а в исковом, вторым участником, причем

обязательным, является ответчик, ибо требование можно предъявить только к

кому-нибудь.

В делах особого производства возможен спор о факте, который требует

судебного подтверждения, если спор о факте не перешел в спор о праве[19].

Если при рассмотрении дела в порядке особого производства возникает спор о

праве, подведомственный судам, суд должен оставить заявление без

рассмотрения и разъяснить заинтересованным лицам их право предъявить иск на

общих основаниях (ч. 3 ст. 246 ГПК РСФСР).

Исковое производство носит состязательный характер, т.к. связано со

спором о праве (интересе), где имеются две стороны с противоположными

интересами. В особом производстве этот принцип проявляется в меньшей

степени, поскольку нет спорящих сторон.

Принцип диспозитивности действует также не в полной мере, поскольку в

особом производстве не применяется такие типичные для искового производства

институты, как мировое соглашение, признание иска, отказ от иска.

При рассмотрении и разрешении дел, вытекающих из публично-правовых

отношений, в силу неравноправного положения субъектов в административных и

иных правоотношениях также не применимы институты искового производства, а

именно: мировое соглашение, увеличение или уменьшение требований;

исключается возможность предъявления в качестве способа защиты встречной

жалобы, аналогичной встречному иску, и т.д. Однако принцип диспозитивности

«audiatur et altera pars»[20] активно реализуется в исковом производстве,

поскольку в нем участвуют стороны (истец и ответчик) с противоположными

юридическими интересами.

Отличие искового производства, от двух ранее названных нами

судопроизводств заключается в том, что для обеспечения его реального

обеспечения существует институт обеспечения иска. Так, на основании ст. 133

ГПК РСФСР суд или судья по заявлению или ходатайству лиц, участвующих в

деле, или по своей инициативе может принять меры к обеспечению иска.

Таким образом, наличие данного правового института в гражданском

процессе, наиболее гарантирует возможность реализации права на судебную

защиту при помощи искового производства.

В литературе отмечено, что существование отдельного от искового

производства по делам, возникающим их административно-правовых отношений,

объясняется традиционно несколькими правовыми обстоятельствами:

1) неравноправным положением участников (сторон) в регулятивных

(конституционных, административных) правоотношениях, поскольку в них

выступают, с одной стороны, орган государства, должностное лицо, наделенное

властными полномочиями, с другой – гражданин, не имеющий таких полномочий;

2) специфической функцией суда при рассмотрении этих дел, состоящей не

в разрешении спора, как в исковых делах, а в осуществлении судебного

контроля за законностью действий органов управления по отношению к

гражданам и в отдельных случаях – к организациям[21].

Подытоживая проведенный анализ, можно вывести следующие отличительные

особенности искового производства от других видов судопроизводств,

существующих в гражданском процессе:

1. наличие обязательного субъектного состава – сторон (истца и

ответчика), с противоположными юридическими интересами;

2. наличие материально-правового требования, вытекающего из

нарушенного или оспоренного права стороны и подлежащего рассмотрению с

применением исковой формы процесса – иска;

3. наличие спора по поводу субъективного права либо охраняемого

законом интереса;

4. возможность распоряжения спорными материальными правами, путем

заключения мирового соглашения, увеличения или уменьшения либо отказа от

искового требования;

5. возможность предъявления встречного иска, в качестве способа защиты

нарушенных или оспоренных прав либо охраняемых законом интересов;

6. сторонам процесса (истцу и ответчику) предоставляются определенные

правовые гарантии, с обязательным их равноправием в процессе;

7. исковое производство носит состязательный характер, и реализуется

при активном использовании принципа диспозитивности гражданского

судопроизводства.

1.3. Функции, задачи и значение искового производства

В соответствии со ст. 2 ГПК РСФСР «задачами гражданского

судопроизводства является правильное и своевременное рассмотрение и

разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или оспариваемых прав,

свобод и охраняемых законом интересов Российской Федерации, ее субъектов,

федеральных органов государственной власти, органов местного

самоуправления…». Анализ цитируемой правовой нормы, позволяет прийти к

выводу, что в качестве коренных и наиболее значимых целей судопроизводства

ГПК называет защиту прав и охраняемых законом интересов граждан и

организаций.

Выполняя функции правосудия, суды призваны защищать права и законные

интересы граждан и организаций, способствуют правильному пониманию и

применению законов, формируют направление судебной практики. Решение по

гражданскому делу является актом правосудия, который выносится судом от

имени государства в защиту субъективных гражданских прав и охраняемых

законом интересов.

В целях защиты субъективных гражданских прав и охраняемых законом

интересов, в гражданском процессе, существует исковое производство, где

средством защиты является иск – важнейшее процессуальное средство защиты

прав и законных интересов. А сама защита, происходит в исковой форме,

которая является наиболее приспособленной для правильного рассмотрения и

разрешения споров с вынесением решения. В подтверждение данного тезиса,

приведем следующую судебную статистику, по рассмотрению гражданских дел в

судах общей юрисдикции. Так, в 1999 году значительно возросло поступление

«прочих дел искового производства» с 1526,8 тыс. до 2209,4 тыс., или на

49,1%[22]. В основном, увеличились иски о выселении: с 32,5 тыс. до

34,4 тыс., или на 5,8%[23], а также иски о защите право потребителей: с

27,1 тыс. в 1998 году до 31,6 тыс. в 1999 году[24]. Увеличилось количество

принятых к производству по первой инстанции исков о защите чести,

достоинства и деловой репутации – с 5 до 9[25]. В 2000 году также

наблюдается рост исков, о защите прав потребителей: с 15,05 тыс. до

17,9 тыс.[26]; о защите чести, достоинства и деловой репутации: с

6068 тыс.. до 6477 тыс., или на 6,7%[27].

Исковое производство активно реализуется и в высших судебных

инстанциях РФ. В частности, в первом полугодии 2000 года, в Верховном Суде

РФ из 119 дел, рассмотренных по существу с вынесением решения, 27% с

удовлетворением исковых требований[28].

Положительная динамика роста исковых дел в судах общей юрисдикции

наблюдается и в 2000 году. Так, возросло поступление «прочих дел искового

производства» – с 1072 тыс. до 1242 тыс., или на 15,9%[29]. При этом

наблюдается тенденция значительного снижения «прочих дел, вытекающих из

административно-правовых отношений» – с 48,8 тыс. до 13,7 тыс., или на

71,9%[30].

Приведенные материалы судебной статистики, бесспорно, свидетельствуют

о том, что исковое производство, имеет превалирующее и особое значение,

среди других видов гражданского судопроизводства. Ведь с помощью иска,

защищаются такие важные стороны общественной жизни, как отношения между

потребителем и лицом, оказывающим работу (услугу); защищаются

нематериальные гражданские блага (честь, достоинство и деловая репутация);

и др. Участником указанных правоотношений, всегда является гражданин, т.е.

простое физическое лицо, которое, зачастую, не имеет надлежащего уровня

правовых знаний, позволяющих ему осуществлять защиту своих прав и законных

интересов. Действующий ГПК РСФСР, содержит лишь минимальные процессуальные

требования, соблюдение которых необходимо для возбуждения искового

судопроизводства.

В процессуальной науке достаточно детально изучены основные черты

исковой формы процесса, которые состоят в следующем:

1) порядок рассмотрения и разрешения гражданских дел последовательно

определен нормами гражданского процессуального закона;

2) лица, участвующие в деле, имеют право лично ли через своих

представителей участвовать в рассмотрении дела в заседании суда;

3) лицам, участвующим в деле, закон предоставляет достаточные правовые

основания, дающие им возможность влиять на ход процесса и добиваться

вынесения законного решения;

4) исковое производство носит состязательный характер[31].

Важность данного правового института обусловлена его генерированием во

многих отраслях российского права. Исковая форма защиты права и законного

интереса существует и активно применяется в арбитражном процессе (гл. 14

АПК РФ. Предъявление иска.). Так, количество исковых заявлений, поступивших

в арбитражные суды в 1998 году, увеличилось с 17,9%, а по сравнению с

1995 годом их число возросло почти в два раза (1995 г. – 344348; 1998 г. –

493581; 1999 г. – 581729)[32]. При этом, отмечается, что в арбитражных

судах Республики Дагестан, Республики Хакасия, Республики Коми;

Калининградской, Камчатской, Калужской, Омской областей, Красноярского

края, количество исковых заявлений увеличилось весьма существенно: на 40-50

и более процентов[33].

Подобная позитивная динамика роста исковых дел в арбитражных судах,

наблюдается и в 2000 году. Так, в указанном году на рассмотрение в

арбитражные суды поступило 634363 исковых заявлений. Это на 9,0% больше,

чем в 1999 году[34]. Как показывает судебно-арбитражная практика, в

основном заметно увеличилось количество исков налогоплательщиков о

признании решений налоговых органов недействительными: с 8825 до 13139, или

на 48,9%. Причем, на протяжении двух лет, в 60% случаях, иски

налогоплательщиков удовлетворяются[35]. Кроме того, эта форма защиты,

применяется и в российском уголовно-процессуальном законодательстве

(ст. 54, 55, 137 УПК РСФСР). Необходимо также заметить, что в уголовной

доктрине, ученые-криминалисты, говоря о содержании искового заявления,

предъявленного в рамках уголовного дела, как правило, единодушны, в том,

что его форма и содержание должна определяться в соответствии со ст. 126

ГПК РСФСР.

Об исковой форме защиты права можно говорить применительно к

третейскому разбирательству. Так, в Законе РФ от 7 июля 1993 г. «О

международном коммерческом арбитраже», говориться о предъявлении иска,

исковом заявлении, исковых требованиях, возражениях ответчика по иску,

равном отношении к сторонам (ст. 8, 13, 18).

В учебной цивилистической литературе справедливо отмечается, что

«несмотря на некоторые различия в исковой форме защиты права в гражданском,

арбитражном процессе, при третейском разбирательстве, принципиальные черты

всех исковых форм в этих юрисдикционных органах одни и те же, и поэтому

некоторые особенности отдельных видов исковой формы защиты права,

применяемой различными юрисдикционным органами, не меняют единой сущности

исковой формы защиты права»[36].

Резюмируя проведенный анализ судебно-статистических показателей работы

судов РФ, автор, приходит к выводу, что исковое производство, представляет

собой наиболее доступный способ защиты нарушенных или оспоренных прав либо

охраняемых законом интересов граждан и организаций, которые относятся к

коренным и наиболее значимым целям гражданского судопроизводства России.

Исковое производство является наиболее приспособленным для правильного

рассмотрения и разрешения споров с вынесением решения по существу. Большая

часть гражданских дел рассматривается именно в этом виде гражданского

судопроизводства, что подтверждает тезис о его особом значении среди других

видов судопроизводств известных отечественному гражданскому процессуальному

законодательству.

Судебная практика (в том числе и судебно-арбитражная) свидетельствует

о том, что исковое производство в настоящее время получило наибольшую

актуальность, поскольку именно в нем, защищаются многие вновь появившиеся с

развитием общества, стороны общественной жизни, в частности, отношения в

сфере защиты прав потребителей, нематериальных благ и др. Полагаю, что к

вышесказанному необходимо также отнести и минимальные процессуальные

требования, предъявляемые к форме искового заявления, которые являются

предпосылкой, для возбуждения искового судопроизводства.

2. Понятие иска и его элементы

2.1. Понятие иска

Хотя категория «иск» довольно часто упоминается в учебной и научной

цивилистической литературе, а также правоприменительной практике,

законодатель не дает ей определения – обстоятельство, детерминирующее

продолжающуюся вокруг нее дискуссию: в юриспруденции нет общепризнанной

дефиниции иска, несмотря на то, что термин «иск» в последние десятилетия

являлся объектом научных исследований.

Однако, не смотря на имеющуюся диффузию термина «иск» во многих

отраслях российского права (гражданского, уголовного, административного,

трудового и др.), легальное определение иска не предусматривается также в

проекте ГПК РФ[37], несмотря на то, что в юриспруденции признается

необходимость обновления понятийного аппарата ГПК законодательными

определениями[38], в том числе и легальной дефиницией термина «иск»[39].

Отсутствует также его аутентическое и казуальное толкование.

В юриспруденции имеется мнение, в силу которого дача определений –

задача не свойственная законодателю, поэтому должна быть возложена на науку

права[40]. Определения могут быть вредны в случае неудачной формулировки,

т.к. могут задержать дальнейшее развитие в жизни правовых норм[41]. На наш

взгляд, трудно согласиться с таким мнением, поскольку обновление ГПК

термином «иск», позволит правоприменителю выработать единые критерии для

применения этого универсального инст-

румента при рассмотрении гражданских дел. Более того, необходимость такого

терминологического закрепления обусловлена имманентной особенностью данной

правовой категории.

С этих позиций, полагаю необходимым, признать заслуживающим внимания

предложение проф. Р.Е. Гукасян закрепить в первом разделе проекта ГПК

основные понятия, встречающиеся в Кодексе, в том числе определение иска,

поскольку такая практика существует: например, в Законе о Верховном суде

Англии 1981 г. есть статья, где расшифровываются основные понятия,

имеющиеся в тексте[42].

При этом, однако, нельзя не согласиться с мнением Г.О. Аболонина в

том, что «вывод о том, что наличие легального определения иска в содержании

ГПК РСФСР … сможет положить конец извечным спорам об определении понятия и

содержания иска, весьма сомнителен»[43], поскольку юриспруденция не может

находиться в состоянии «покоя», ей свойственны многогранные научные мысли,

которые не могут и не должны жить в атмосфере безапелляционных утверждений.

В подтверждение данного тезиса заметим, что в юриспруденции вопрос о

понятии иска продолжает относиться к числу дискуссионных и диктует

необходимость постижения истины и, как следствие этого, возможность

устранения существующей теоретической и практической неопределенности,

поскольку иск выступает средством правовой защиты субъективных прав и

охраняемых законом интересов.

Вопрос об установлении точной терминологии в юриспруденции – есть

вопрос не только не мелочный, но один из существенных. В литературе

отмечается, что: «в юридических науках определения играют большую роль, чем

в каких-либо других науках. От характера определений соответствующих

юридических понятий, юридических институтов, правоотношений и их элементов

зависит качество разработки всей данной отрасли юридической науки. От этого

в сильной степени зависит процесс применения действующих правовых норм на

практике»[44].

Всякое юридическое понятие выступает «инструментом познания» правовой

действительности, если оно носит адекватный отображаемый действительный

характер, является мысленным аналогом реальных правовых явлений и

процессов. При этом образование абстрактных юридических понятий,

предполагает расчленение, выделение и определение каждой из сторон,

свойств, черт изучаемого правового явления и синтезирование в мышлении их

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.