рефераты бесплатно

МЕНЮ


Наследственное правоприемство по Российскому гражданскому праву

В случае возникновения спора о праве гражданском при рассмотрении

жалобы суд откладывает разбирательство дела и предлагает оформить исковое

требование, дает срок для его оформления (п. 9 ч. 2 Постановления Пленума

Верховного Суда РФ от 21 декабря 1993 года № 10 «О рассмотрении судами

жалоб на неправомерные действия, нарушающие права и свободы граждан»).

Однако, если заявитель не хочет оформлять исковые требования, то это

обстоятельство не является основанием для оставления жалобы без

рассмотрения. Лицо вправе само определить, поддерживать ли ему заявленную

жалобу или оформить исковые требования.

Суд должен разъяснить заявителю последствия отказа от оформления

исковых требований (невозможность разрешения исковых требований), а после

такого разъяснения (в подтверждение чего заявитель обязан поставить свою

подпись в протоколе судебного заседания) - уточнить его требования, а если

и после этого заявитель будет настаивать на рассмотрении его жалобы без

искового заявления, суд обязан рассмотреть ее, но в пределах, определенных

ст. 239(7) ГПК РСФСР (без разрешения исковых требований).

Оставление жалобы без рассмотрения при отсутствии законных оснований к

этому и при том положении, что заявитель настаивает на рассмотрении жалобы,

нельзя признать правильным.

Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за IY

квартал 1999 года. Определение № 74В99пр-17.

Неправильное применение судом требований закона привлекло отмену

судебного решения о признании завещания недействительным.1

Признавая завещание А. недействительным в силу ст. 165 ГК РФ, суд

указал, что при удостоверении нотариусом завещания «не была соблюдена

нотариальная форма сделки и требования по ее регистрации», так как он внес

в текст завещания исправление месяца «август» на «сентябрь» и в книге

реестров нотариальных действий подпись от имени завещателя выполнена не им

самим, а другим лицом.

Эти выводы суда Судебная коллегия по гражданским делам Верховного

Суда РФ сочла ошибочными, указав следующее.

На основании ст. 57 Основ законодательства Российской Федерации о

нотариате, утвержденных Законом Российской Федерации от 11 февраля 1993г.,

нотариус удостоверяет завещания дееспособных граждан, составленные в

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и

республик в составе Российской Федерации и лично представленные ими

нотариусу; удостоверение завещаний через представителей не допускается.

Согласно действующей ст. 540 ГК РСФСР (1964г.) завещание должно быть

составлено письменно с указанием места и времени его составления,

собственноручно подписано завещателем и нотариально удостоверено.

Таким образом, исходя из смысла данных законодательных норм,

завещание должно быть собственноручно подписано завещателем, лично им

представлено нотариусу и нотариально удостоверено. Судом установлено, что

приведенные требования по делу были соблюдены.

Что же касается несоблюдения требований удостоверительной процедуры

(в частности, удостоверенное завещание не зарегистрировано в реестре для

регистрации нотариальных действий) или необходимых реквизитов завещания

(отсутствие времени, места его совершения и тем более их исправление), то

эти обстоятельства не являются безусловным поводом к признанию такого

завещания недействительным. При его оспаривании вопрос о действительности

завещания решается судом с учетом исследованных доказательств в их

совокупности на основании ст. 56 ГПК РСФСР.

Все права и обязанности, предусмотренные завещательным распоряжением

наследодателя, возникают у наследников с момента открытия наследства. Этим,

а также общим принципом свободы завещания, в силу которого завещатель может

как оставить те или иные распоряжения на случай смерти, так и пересмотреть

их в любой момент, объясняется важное значение правил об отмене ли

изменении ранее составленного завещания. Статья 543 ГК РСФСР (1964г.)

предусматривает, что завещание, составленное позднее, отменяет ранее

составленное завещание полностью или в части, в которой оно противоречит

завещанию, составленному позднее. Судебная практика строго придерживается

этого правила.

Таким образом, первый способ отменить или изменить завещание

заключается в составлении нового завещания, так или иначе противоречащего

ранее составленному. При этом существенными являются два момента: во-

первых, сам по себе факт составления нового завещания не влияет на

юридическую силу предыдущих завещаний. Ранее сделанные завещательные

распоряжения отменяются только противоречащими им распоряжениями нового

завещания. Во-вторых, более позднее завещание отменяет ранее составленное

(при наличии между ними противоречий) во всех случаях и не имеет значения,

кем эти завещания были удостоверены. Законодательство не отдает

преимущество нотариально удостоверенным завещаниям по сравнению с

завещаниями, к ним приравненным и удостоверенными в порядке ст. 543 ГК

РСФСР (1964г.). В таком же порядке, то есть путем составления нового

завещания, предыдущее завещание может быть изменено или дополнено.

Второй способ отмены, но не изменения завещания, заключается в подаче

соответствующего заявления в государственную нотариальную контору, главе

администрации поселкового, сельского округа, совершающего нотариальные

действия (при отсутствии в данной местности нотариальных контор).

Представляется, что все сведения, касающиеся завещательных

распоряжений граждан (сами завещания, заявления об их отмене), должны

направляться соответствующими должностными лицами в адрес нотариальной

конторы по месту постоянного жительства завещателя, а в случаях, когда

завещатель не имел постоянного места жительства в РФ или оно неизвестно, -

в адрес 1-й Московской государственной нотариальной конторы.

Исполнение завещания.

В соответствии со ст. 544 ГК РСФСР (1964г.), если завещатель не

назначил исполнителя завещания, завещательные распоряжения должны

исполняться наследниками. В то же время завещатель может назначить

исполнителем своей последней воли как постороннее лицо (исполнитель воли),

так и одного или нескольких лиц из числа наследников. В случае, когда

«исполнитель воли» - требуется согласие, выраженное им в специальной

надписи на завещании либо в специальном заявлении, приложенном к завещанию.

Исполнитель завещания не получает вознаграждения за свои действия по

исполнению завещания, но имеет право на возмещение расходов, связанных с

охраной и управлением наследственным имуществом. По исполнении завещания

наследники вправе требовать отчета о его исполнении (ст. 545 ГК РСФСР

(1964г.)).

Исполнитель воли завещания является помощником наследников в

осуществлении завещания, его права и обязанности должны определяться

содержанием завещания. При удостоверении завещания, когда назначается

исполнитель воли завещателя, необходимо, чтобы нотариус или иное

должностное лицо, полномочное удостоверять завещания, подробно выяснили

делания завещателя, круг прав и обязанностей, возлагаемых им на

исполнителя.

§ 2. Наследование по закону

Круг лиц, являющихся наследниками по закону, определяется в

соответствии со ст. 532 ГК РСФСР (1964г.). Они призываются к наследованию

согласно очередности:

наследниками первой очереди являются дети (в том числе усыновленные),

супруг и родители (усыновители) умершего, а также ребенок умершего,

родившийся после его смерти;

наследниками второй очереди являются братья и сестры умершего, его

дед и бабка как со стороны отца, так и со стороны матери.

наследники второй очереди призываются к наследованию по закону лишь

при отсутствии наследников первой очереди или при неприятии ими наследства,

а также в случае, когда все наследники первой очереди лишены завещателем

права наследования.

К числу наследников по закону относятся нетрудоспособные лица,

состоявшие на иждивении умершего не менее одного года до его смерти. При

наличии других наследников (т.е. наследников первой или второй очереди) они

наследуют наравне с наследниками той очереди, которая призывается к

наследованию.

Внуки и правнуки наследодателя являются наследниками по закону, если

ко времени открытия наследства нет в живых того из родителей, который был

бы наследником; они наследуют поровну в той доле, которая причиталась бы

при наследовании по закону их умершему родителю.

Ст. 532 ГК РСФСР (1964г.) содержит исчерпывающий перечень

наследников: произвольное расширение круга лиц, призываемых к наследованию

по закону, недопустимо.

Дети – это сын или дочь наследодателя, родившиеся в

зарегистрированном или приравненном к нему браке. Если брак родителей

впоследствии признан недействительным, их дети наследуют и после смерти

матери, и после смерти отца. Дети, родившиеся в незарегистрированном браке,

наследуют после матери в любом случае, а после отца только в случаях, если

отцовство подтверждено либо органами загса на основании совместного

заявления родителей, либо решением суда, либо записью об отцовстве в

свидетельстве о рождении детей, родившихся в незарегистрированном браке до

8 июля 1944н. Вопросы установления происхождения детей регулируются главой

10 Семейного кодекса Российской Федерации.

Усыновленные – это дети, чье усыновление (удочерение) юридически

оформлено. Усыновление удочерение) допускается только в отношении

несовершеннолетних детей и только в их интересах. Фактическое усыновление

(удочерение) имеет правовые последствия при условии, если оно имело место

до 1 марта 1926г. От усыновления следует отличать признание ребенка своим,

поскольку усыновление, как правило, производится в отношении чужих детей.

При усыновлении необходимо согласие родителя или опекуна, а также согласие

супруга усыновителя и разрешение органа опеки. Согласие родителя на

усыновление ребенка должно быть выражено в заявлении, нотариально

удостоверенном или заверенном руководителем учреждения, в котором находится

ребенок, оставшийся без попечения родителей, либо органом опеки и

попечительства по месту производства усыновления ребенка или по месту

жительства родителей, а также может быть выражено непосредственно в суде

при производстве усыновления. Родители могут дать согласие на усыновление

ребенка конкретным лицом либо без указания конкретного лица. Не требуется

согласие родителей ребенка на его усыновление в случаях, если они:

1) неизвестны или признаны судом безвестно отсутствующими;

2) признаны судом недееспособными;

3) лишены судом родительских прав.

Усыновителями могут быть совершеннолетние лица обоего пола, за

исключением:

1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно

дееспособными;

2) супругов, один из которых признан судом недееспособным или

ограниченно дееспособным;

3) лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в

родительских правах;

4) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;

5) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;

6) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять

родительские права.

Усыновление влечет утрату усыновленным (удочеренной) своих прав в

отношении кровных родителей.

Пасынки и подчерицы не являются наследниками по закону после смерти

отчима или мачехи, равно как отчим и мачеха не являются наследниками

пасынка и падчерицы. Не являются наследниками и дети, принятые

наследодателем на постоянное воспитание с иждивением. Указанные лица могут

быть наследниками по закону в соответствии с ч.3 ст. 552 ГК РСФСР только

как иждивенцы, если они окажутся нетрудоспособными на день открытия

наследства и получали материальную помощь от наследодателя, которая была

для них основным источником существования не менее года со дня открытия

наследства.

Супруг – это лицо, состоявшее с наследодателем в зарегистрированном

или приравненном к нему браке. В соответствии со ст. 10 Семейного кодекса

права и обязанности супругов возникают со дня государственной регистрации

заключения брака в органах ЗАГСа.

Супруг является наследником по закону в случае, если он не состоял в

зарегистрированном браке, но фактически брачные отношения с умершим

возникли до издания Указа Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля

1944г. и были установлены судом.

Родители и усыновители наследуют при наличии тех же условий, которые

требуются для призвания к наследованию детей и усыновленных.

Внуки и правнуки наследодателя наследуют только по праву

представления в том случае, если нет в живых того из родителей, который был

бы наследником. Дети усыновленных, умерших ранее усыновителя, также

обладают правом наследования. Законодательством строго определен круг лиц,

наследующих по праву представления: только внуки и правнуки наследодателя.

Право представления состоит в том, что в случае смерти кого-либо из детей

наследодателя до открытия наследства (т.е. до смерти наследодателя) его

наследственная доля переходит к его детям (т.е. к внукам наследодателя), а

в случае смерти последних – к их детям (т.е. к правнукам наследодателя),

Если внуков и правнуков, призываемых к наследованию по закону, несколько,

они делят между собой поровну ту долю наследства, которая причиталась бы

тому лицу, которое они представляют, если бы оно не умерло до открытия

наследства. При призвании внуков и правнуков к наследованию по закону они

вступают в качестве непосредственных и самостоятельных наследников, а не в

качестве наследников тех лиц, которые они представляют.

Право представления применяют только при наследовании по закону. При

наследовании по завещанию в случае смерти до открытия наследства кого-либо

из детей завещателя, указанных в завещании, его доля по завещанию не

перейдет в порядке права представления к его детям (т.е. внукам

завещателя).

Наследником-иждивенцем по закону может быть любое лицо, не имеющее

родственного отношения с наследодателем. Кроме того, не требуется

совместного проживания наследодателя и наследника-иждивенца.

Нетрудоспособными признаются лица, достигшие возраста, дающего право на

получение пенсии по старости (т.е. женщины, достигшие 55 лет, и мужчины,

достигшие 60 лет), и несовершеннолетние дети. Кроме ого, нетрудоспособными

признаются инвалиды I, II, III групп, независимо от того, продолжают ли

они трудиться или нет. Иждивение имеет место только тогда, когда помощь

наследодателя являлась для данного лица основным и постоянным источником

существования. Не имеет правового значения, оказывалась ли указанная помощь

добровольно или на основании решения суда. Если иждивенец владеет каким-

либо имуществом или располагает дополнительным источником существования, то

это не лишает его права наследования по закону как иждивенца. Для того

чтобы нетрудоспособный иждивенец мог считаться наследником, он должен

находиться на иждивении наследодателя не менее одного года до его смерти.

Отношения между наследодателем и наследником-иждивенцем, прекратившиеся

более чем за год до смерти наследодателя, сколько бы длительными они ни

были, не создают у прежнего иждивенца наследственных прав на имущество

наследодателя. Следует подчеркнуть, что лицо, содержавшее на своем

иждивении наследодателя, не приобретает права на наследование его

имущества. В соответствии со ст. 90 Семейного кодекса Российской Федерации

право требовать предоставления алиментов в судебном порядке от бывшего

супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеют:

1) бывшая жена в период беременности и в течение 3 лет со дня

рождения общего ребенка;

2) нуждающийся бывший супруг, осуществляющий уход за общим ребенком-

инвалидом с детства I группы;

3) нуждающийся супруг, достигший пенсионного возраста не позднее чем

через 5 лет с момента расторжения брака, если супруги состояли в браке

длительное время;

4) нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший

нетрудоспособным до расторжения брака или в течение года с момента

расторжения брака.

Указанные разведенные супруги могут быть иждивенцами, а

следовательно, и наследниками.

Наследниками пол закону могут быть братья и сестры, между которыми

есть родство, т.е. кровная связь в происхождении от общего родителя. Родные

браться и сестры, происходящие от общих родителей, называются полнородными,

а от разных отцов или матерей - неполнородными Неполнородные братья и

сестры называются единокровными, если они происходят от общего отца, а

единоутробными, если они происходят от общей матери. Различия между

полнородными и неполнородными братьями и сестрами при наследовании ими по

закону не имеет правового значения. Сводные братья и сестры (дети от

предыдущих браков лиц, вступивших в брак) к наследованию не призываются.

Также не являются наследниками по закону двоюродные братья и сестры.

Деда и бабку с внуком или внучкой связывает кровное родство, поэтому

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.