рефераты бесплатно

МЕНЮ


Нематериальные блага, неимущественные права и их защита

действие или бездействие, влекущее утрату человеком полного физического или

психического благополучия. Право человека на здоровье конструируется как

его личное неимущественное право находиться в состоянии полного физического

и психического благополучия. Оно имеет абсолютный характер, так как ему

соответствует обязанность всех остальных членов общества воздерживаться от

действий, нарушающих это право.

Право граждан РФ на здоровье закрепляется как в ст. 41 Конституции РФ,

устанавливающей право каждого на охрану здоровья и гарантирующей, таким

образом, право каждого на здоровье, так и в п. 1 ст. 150 ГК РФ, где жизнь и

здоровье входят в перечень принадлежащих гражданину от рождения

нематериальных благ. Закрепляя это право в Конституции, государство

принимает на себя обязанность осуществлять целый комплекс мер, направленных

на устранение в максимально возможной степени причин ухудшения здоровья

населения, предотвращение эпидемических, эндемических и других заболеваний,

а также на создание условий, при которых каждый человек может

воспользоваться любыми не запрещенными методами лечения и оздоровительными

мерами для обеспечения наивысшего достижимого на современном этапе уровня

охраны здоровья. Право человека на охрану здоровья является по своему

содержанию самостоятельным личным неимущественным правом, тесно связанным с

правом на здоровье. Реализация права на здоровье обеспечивается различными

отраслями права.

Право граждан на охрану здоровья обеспечивается охраной окружающей

природной среды, созданием благоприятных условий труда, быта, отдыха,

воспитания и обучения граждан, производством и реализацией

доброкачественных продуктов питания, а также предоставлением населению

доступной медико-социальной помощи.

Государство обеспечивает гражданам охрану здоровья независимо от пола,

расы, национальности, языка, социального происхождения, должностного

положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности

к общественным объединениям, а также других обстоятельств.

Государство гарантирует гражданам защиту от любых форм дискриминации,

обусловленной наличием у них каких-либо заболеваний. Лица, виновные в

нарушении этого положения, несут ответственность в соответствии со ст. 17

Основ законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан,

принятых 22 июля 1993 г.

Гражданам России, находящимся за ее пределами, гарантируется право на

охрану здоровья в соответствии с международными договорами Российской

Федерации.

1.3.4.Право на имя

Под именем в широком смысле понимается собственное имя гражданина, его

отчество и фамилия. М.Н. Малеина полагает, что компонентом имени должна

стать подпись, которая выбирается гражданином самостоятельно и фиксируется

в паспорте при выдаче.[28] Иногда употребление имени в обязательном порядке

должно сопровождаться подписью (например, письменные сделки должны быть

подписаны лицами, их совершившими). Предполагается, что в будущем

электронно-цифровая подпись также должна стать компонентом имени.

В юридической литературе существует точка зрения, что право на имя не

подлежит гражданско-правовому регулированию, поскольку отсутствуют условия

равенства и независимости сторон и неприменимы гражданско-правовые способы

защиты права на имя, а если к ним и прибегают, то фактически они направлены

на защиту иного интереса, чем охрана имени.

Более правильна другая точка зрения, согласно которой право на имя

относится к субъективным гражданским правам и оценивается как существенное,

изначальное и наиболее индивидуальное.

Позитивное содержание личного неимущественного права на имя составляют

правомочие по владению, пользованию и распоряжению именем.

Современное российское законодательство иногда предусматривает право лица

скрыть свое имя. Прежде всего, это относится к актам, устанавливающим

тайное голосование на выборах. Кроме того, гражданин может анонимно пройти

добровольное медицинское освидетельствование на выявление ВИЧ-инфекции.

Законодательством также предусмотрено, что свидетель по уголовному делу, в

целях защиты последнего, может давать показания анонимно. Такой прецедент

был проведен в г. Клинцы Брянской области, когда суду стороной обвинения

был представлен «секретный свидетель», данные которого находились в

запечатанном конверте. В России это первый подобный случай, первый шаг.

Однако за рубежом этой возможностью пользуются давно и успешно. Кроме того,

в ряде стран предусмотрено в этих же целях перемена ряда данных свидетеля,

в том числе и имени.

Наряду с гражданским именем может существовать псевдоним (вымышленное

имя). Согласно п. 1 ст. 19 ГК РФ гражданин может использовать псевдоним в

случаях и порядке, предусмотренных законом, например, Закон РФ «Об

авторском праве и смежных правах»[29]. В юридической литературе освещались

разные способы приобретения псевдонима: при однократном употреблении; в

случае длительного употребления; путем регистрации. Заслуживает поддержки

утверждение, что права на псевдоним возникает с момента первого его

использования. Ранее предлагалось считать неправомерным указание в

сочетании с псевдонимом ученой степени или почетного звания гражданина, так

как они присваиваются лицам с определенными фамилиями. Думается, что такое

положение должно быть закреплено в законе и после этого будет

рассматриваться как один из пределов осуществления правомочия на псевдоним.

Гражданин может разрешить (или запретить) использование своего имени

другими лицами безвозмездно или за плату. Разрешение может быть дано для

наименования общества с ограниченной ответственностью, для обозначения

товаров, промышленной продукции.

Перемена имени определяется главой 7 ФЗ «Об актах гражданского

состояния»[30]. Перемена имени не является основанием для прекращения или

изменения прав и обязанностей, приобретенных под прежним именем. Гражданин,

переменивший имя, вправе требовать внесения за свой счет соответствующих

изменений в документы, оформленные на его прежнее имя (п. 2 ст. 19 ГК РФ).

Такая новелла в Гражданском кодексе РФ способствует укреплению стабильного

статуса физического лица и гарантирует практическое осуществление

правомочия на перемену имени.

Нарушение правомочия пользования именем может заключаться в неупоминании

имени либо одного из компонентов имени; в умышленном или неосторожном

искажении имени третьими лицами, в использовании чужого имени без согласия

его носителя; в принуждении к перемене имени и в необоснованном отказе

изменить имя. Таким образом, то, чье законно носимое имя оспаривается

другим лицом, может требовать признать его права на имя. Тот, чье имя

противоправно используется другим лицом, имеет право требовать прекращения

пользования его именем. Тот, кому необоснованно отказывают в перемене имени

или принуждают к перемене имени, вправе оспаривать такие действия. Помимо

указанных мер в случае нарушения права на имя могут быть предъявлены

требования: об опубликовании опровержения о нарушении имени; о возмещении

причиненного имущественного ущерба или компенсации морального вреда, о

защите чести и достоинства; об уничтожении продукции, товаров, где было

использовано чужое имя.

1.3.5. Право на тайну

Информация — это сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях

и процессах независимо от формы их представления (ст. 2 Федерального закона

от 20 февраля 1995 г. № 24-ФЗ «Об информации, информатизации и защите

информации»)[31].

Каждый человек обладает большим объемом разнообразной информации. По

общему правилу, обладатель информации вправе самостоятельно определить,

какие из известных ему сведений, в каких объемах, кому и когда

предоставлять или не предоставлять, согласно п. 4 ст. 29 Конституции РФ.

Исключения из этого правила устанавливаются законодательством.

Законодательство РФ охраняет несколько видов тайн: тайна частной жизни,

банковская тайна, врачебная тайна, тайна переписки, телефонных переговоров,

почтовых, телеграфных и иных сообщений, нотариальная тайна, тайна

страхования, коммерческая тайна и т. д.

Правовое понятие банковской тайны содержится в ГК РФ, ФЗ «О банках и

банковской деятельности»[32].

В соответствии с ч. 1 ст. 857 ГК РФ банк гарантирует тайну банковского

счета и банковского вклада, операций по счету и сведений о клиенте.

В соответствии с абзацем 1 ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»

кредитная организация, Банк России гарантирует тайну об операциях, о счетах

и вкладах своих клиентов и корреспондентов.

Помимо указанных сведений, Центральный Банк России не вправе разглашать

данные о счетах, вкладах, конкретных сделках и операциях, полученных им из

отчетов кредитных организаций или в результате исполнения лицензионных,

надзорных и контрольных функций, за исключением случаев, предусмотренных

федеральными законами.

Обязанность хранить банковскую тайну распространяется на кредитные,

аудиторские организации и ЦБР.

Перечень лиц, обязанных сохранять банковскую тайну, включает в себя всех

служащих перечисленных организаций, независимо от их должности и от того,

входит ли работа с охраняемыми сведениями в круг их непосредственных

служебных обязанностей. Если о банковских операциях узнает частное лицо (из

разговоров, писем т.п.), то оно не обязано соблюдать тайну.

Обратной стороной обязанности хранить банковскую тайну является право

клиента на информацию о состоянии его счета. Сведения, составляющие

банковскую тайну, могут быть предоставлены только самим клиентам или их

представителям.

Между ст. 857 ГК РФ и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности»

существует ряд принципиальных различий:

- во-первых, ГК РФ обязывает исключительно банки гарантировать банковскую

тайну, тогда как в ФЗ «О банках и банковской деятельности»употреблено общее

понятие — «кредитная организация», которое помимо собственно банков

включает в себя и небанковские кредитные организации;

- во-вторых, согласно ГК РФ тайными являются операции по счету, а в ФЗ «О

банках и банковской деятельности» говорится об операциях вообще, то есть не

только об операциях по счету, но и об операциях по вкладу, а также о

других, совершаемых клиентом или корреспондентом кредитной организации

операциях;

- в-третьих, помимо тайны об операциях, счетах и вкладах ФЗ обязывает

всех служащих хранить тайну об иных сведениях, если это не противоречит ФЗ

«О банках и банковской деятельности», о чем в ГК РФ не упоминается;

- в-четвертых, ГК РФ относит к банковской тайне сведения о клиенте, а ФЗ

говорит и о корреспондентах кредитной организации. Таким образом, ФЗ

трактует понятие «банковская тайна» значительно шире, чем ГК РФ.

Возникает необходимость определить, какой из указанных нормативно-

правовых актов следует применять в практике. В научной литературе по

данному вопросу существуют различные мнения. Одна группа ученых считает,

что следует руководствоваться ст. 857 ГК РФ, поскольку она является более

точным. Другие считают, что редакция ФЗ является более адекватной, так как

дает широкое толкование, что соответствует банковской практике во многих

странах. Существует также мнение о том, что при коллизии гражданско-

правовых норм, содержащихся в любом нормативном акте, со статьями ГК суд

обязан руководствоваться нормами ГК.

А.Ю.Никулин[33] считает, что категория «банковская тайна» взаимосвязана с

нематериальными благами, поскольку может включать в себя сведения,

составляющие личную или семейную тайну гражданина и, с другой стороны,

полностью соответствует всем признакам информации как объекта гражданских

прав. Банковскую тайну он относит к ограниченно оборотоспособным объектам,

так как она может принадлежать лишь определенным участникам оборота и ее

нахождение в обороте допускается по специальному разрешению. Он предлагает

руководствоваться ст. 857 ГК, а ст. 26 ФЗ «О банках и банковской

деятельности» в части, касающейся предоставления сведений «не

соответствующих ст. 23 Конституции РФ, так как Конституция РФ закрепляет

недопустимость ограничения права на соответствующую тайну, кроме как на

основании судебного решения».

Однако единого взгляда, закрепленного каким-либо актом не существует.

Верховному Суду РФ следовало бы обратить внимание на данную коллизию и дать

по этому поводу официальное разъяснение.

Основными видами ответственности за разглашение банковской тайны является

договорная (если между банком и работником заключен договор, содержащий

положения об ответственности за разглашение банковской тайны) и деликтная

(когда клиенту причинен ущерб, и он понес определенные имущественные или

неимущественные убытки).

Коммерческая тайна является охраняемым законом правом на засекречивание

производных, научных, финансовых и иных операций для сокрытия их от

конкурентов. 29.07.2004 года принят Федеральный Закон «О коммерческой

тайне»[34]

Сведения, составляющие коммерческую тайну, не подпадают под охрану норм

патентного и авторского законодательства, соответственно положения о

коммерческой тайне не распространяются на запатентованные изобретения,

полезные модели и т. п.

Коммерческой тайной является такая информация, которая имеет

действительную или потенциальную коммерческую ценность. ФЗ «О коммерческой

тайне» определяет ее следующим образом: «конфиденциальность информации,

позволяющая ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах

увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить на рынке

товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду».

О ценности коммерческой тайны можно говорить в том случае, если владелец

информации, используя ее, может получать коммерческую выгоду (прибыль).

Поэтому первостепенное значение имеет то, насколько прочно эта информация

закрыта от свободного доступа. Коммерческой ценностью она обладает до тех

пор, пока неизвестна посторонним лицам.

Гражданским кодексом РФ определены признаки, при наличии которых

информация будет признаваться коммерческой тайной (ст. 139 ГК РФ). Их три:

информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в

силу неизвестности ее третьим лицам;

отсутствует свободный доступ к информации;

обладатель информации принимает меры к охране ее конфиденциальности.

Таким образом, чтобы та или иная информация стала

коммерческой тайной, необходимо наличие всех трех вышеперечисленных

признаков. В некоторых случаях необходимо закрепление перечня этой

информации в локальном акте предприятия либо трудовом или гражданско-

правовом договоре.

Первый признак означает, что к коммерческой тайне не могут быть отнесены

сведения, которые заведомо не могут обладать коммерческой ценностью в силу

их неизвестности. Например, не может быть коммерческой тайной информация о

том, какого цвета в офисе жалюзи и т. п.

Информация теряет свой статус коммерческой тайны в случае, если она

становится общедоступной, то есть отсутствует второй признак коммерческой

тайны. Например, если информация опубликована в печати или была, скажем,

представлена в Интернете, то с этого момента она может свободно

разглашаться всеми лицами, которые ею владеют, включая тех, кто давал

обязательство о ее неразглашении.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем постановлении от 24 ноября

1998 г. № 3900/98[35] указал, что важным критерием отнесения информации к

коммерческой тайне является ее неизвестность третьим лицам.

Что касается третьего признака — наличия мер по охране конфиденциальности

информации, — то можно привести такой пример. Документы, содержащие

коммерческую тайну, случайно были оставлены в доступном для третьих лиц

месте. К человеку, взявшему эти бумаги и разгласившему их содержание,

претензии предъявить нельзя, поскольку обладатель этой информации не

предпринял всех мер по охране ее конфиденциальности.

Сведения, которые не могут составлять коммерческую тайну, определены в

постановлении Правительства РСФСР от 5 декабря 1991 г. № 35 «О перечне

сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну»[36] и закреплены

в ФЗ «О коммерческой тайне». К ним относятся: учредительные документы;

документы, дающие право заниматься предпринимательской деятельностью

(регистрационные удостоверения, лицензии, патенты): сведения, необходимые

для проверки правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных

платежей; документы о платежеспособности; сведения о численности, составе

работающих, их заработной плате и условиях труда, а также о наличии

свободных рабочих мест; документы об уплате налогов и обязательных

платежах; сведения о нарушениях законодательства РФ и размерах причиненного

при этом ущерба; сведения об участии должностных лиц предприятия в

организациях, занимающихся предпринимательской деятельностью, а также

некоторые другие.

Информация может считаться профессиональной тайной, если она отвечает

следующим требованиям: доверена или стала известна лицу только лишь в силу

исполнения им своих профессиональных обязанностей; лицо, которому доверена

информация, не состоит на государственной или муниципальной службе; запрет

на распространение информации установлен федеральным законом; информация не

относится к сведениям, составляющим государственную и коммерческую тайну.

Объектами профессиональной тайны, кроме врачебной, являются: тайна связи,

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12


Copyright © 2012 г.
При использовании материалов - ссылка на сайт обязательна.